Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Понятие римского частного права.

Деятельность римских юристов.

Огромную роль в формировании римской правовой традиции в архаический период играли жрецы. Особенно выделялась среди них коллегия понтификов, которая присвоила себе привилегию формирования и толкования норм права. Понтифики были по сути дела первыми римскими юристами. В Риме (в отличие от стран Востока) сравнительно рано происходит разделение религиозных норм, связанных с верованиями римлян и их долгом перед богами, и собственно правовых норм, связанных с деятельностью или с санкций римского государства. Тем не менее, понтифики по-прежнему контролировали всю юридическую деятельность в Риме. В связи с этим право в древнейший период сохраняло во многом сакральный характер, совершение юридических актов требовало выполнения религиозного ритуала: жертвоприношения, клятвы и т.п. интересных и полезных вещей.

Во II веке до н.э. начинает развиваться теоретическая юриспруденция, появляются светские юристы, к которым обращаются за консультацией не только стороны в споре, но и претор. Возникают юридические школы. Юридическая практика характеризуется тремя глаголами:

· Respondere (отвечать) - давать устные советы, консультации частным лицам и магистратам по сложным юридическим вопросам.

· Agere - вести дела в гражданском процессе.

· Cavere - руководить процессуальными действиями клиента, составлять и редактировать документы.

Именно толкование законов юристами приобретает значение права. Четкость, краткость правовых понятий поражали современников. Римские юристы относились к своей деятельности как к искусству. В отличие от ораторов, выступавших в судах за вознаграждение, юристы Рима давали консультации бесплатно, их удовлетворяли слава, популярность, влияние, которое они приобретали в результате своей деятельности.

В римской юриспруденции сложились также две своеобразные на­учные тенденции — сабинианцы (по имени крупного правоведа I в. Сабина) и прокульянцы (по имени его современника Прокла). В юридической практике предписывалось до некоторого времени учитывать двойные толкования и сложности этих разных пониманий.

В процессе толкования права, особенно в сфере имущественных отношений и судопроизводства, юристы дополняли, изменяли, а порой фактически отменяли устаревшие нормы, составляли новые. Творимое юристами право, по существу, было одним из важнейших источников права.

Одним из крупнейших правоведов периода республики был Квинт Муций Сцевола, который преподавал в юридической школе и написал 18 книг по цивильному праву. У него учился знаменитый Цицерон.

Расцвет деятельности юристов относится к I-III вв. - эпохе начала принципата. Их авторитет и мнения по вопросам права оценивались чрезвычайно высоко. Император Октавиан Август распорядился, чтобы ответ или разъяснения по вопросам права, данные известными юристами, как бы исходили от самого принцепса. Со времен Тиберия виднейшие юристы были наделены правом ответа, их заключения по конкретным делам имели официальную силу, обязательный характер для тех судей, где рассматривалось дело, по которому дана консультация. Такого же взгляда на роль юристов придерживался император Адриан. Ответ юриста мог состоять из одного слова: да или нет.

К знаменитым классическим юристам II века относились: Папиниан, Павел, Ульпиан, Гай, Модестин. А император Валентиниан III (и Феодосий II) в 426г. издал закон о цитировании, согласно которому цитаты именно этих пяти знаменитых юристов имели для судей обязательную силу. При расхождении во мнениях по конкретно рассматриваемому вопросу предпочтение отдавалось большинству. При равенстве голосов решающим было мнение Папиниана, который за высочайшее умение решать сверхсложные юридические казусы имел прозвище "Блистательный". В то же время существовала проблема: при отсутствии освещения вопроса в деятельности юристов не было возможности проконсультироваться у авторов, т.к. они все к тому времени померли, отчего закон о цитировании был назван «судом мёртвых».

Римские юристы составляли многочисленные юридические трактаты, монографии и учебные руководства. Наиболее авторитетными и известными стали «Фрагменты» Ульпиана III в. н.э., «Сентенции» Юлия Павла (III в. н.э.); а также, в особенности, «Институции» Гая, получившие особое распространение в римских провинциях простотой и обыденностью изложения основ пра­ва. Римские правоведы в своих произведениях отмечали, что сила римской юриспруденции заключается в ее качестве, руководящих началах ее деятельности (теоретической и практической). Римские юристы умело индивидуализировали отношения и случаи, исходя из правила "равное оценивать равно, различное - различно". В этом и состоит смысл термина "аequitas" (справедливость). Для них главным было уяснить истинную волю законодателя при создании правовой нормы.

Римским юристам присущи, по меньшей мере, два достоинства: они менее всего были кабинетными учеными и в их деятельности превосходно сочетались теория и практика, а точность терминологии и сжатая форма изложения сделали сочинения римских юристов своего рода образцом, хорошей школой для выработки юридического мышления многих последующих поколений правоведов.

Опека и попечительство.

Это два сходных института, призванных обеспечить защиту лиц, которые не могут самостоятельно исполнять обязанности и реализовывать права.

Классификация:

1) по субъектам, над которыми устанавливалась опека/попечительство:

a. над лицами до 7 лет;

b. над женщинами;

c. кураторство (до 25 лет, над недееспособными).

2) по той роли, которую осуществлял опекун/куратор:

a. опекун: -совершал сделку от имени подопечного (до 7 лет);

-давал согласие на сделку, которое нужно было получить в момент совершения сделки;

b. куратор: давал согласие на совершение сделки. Оно было неформальным, т.о. возможно было получение согласия как во время сделки, так и post factum.

В качестве опекунов могли привлекаться только физические лица, которые были способны к опеке. Различали абсолютную и относительную неспособность к опеке. Абсолютно неспособными были женщины, военнослужащие, недееспособные. Их назначение незаконно. К относительно неспособным относились заинтересованные в имущественном положении подопечного: кровные враги, должники, кредиторы. Назначение их считалось действительным, но опекунские органы должны были отстранить их от опеки.

Опекун назначался тремя способами: завещательная опека (по завещанию отца), по решению государственного органа, по закону (ближайшие родственники подопечного).

Опекун имел право отказаться от опеки, приведя уважительные причины отказа: крайняя бедность опекуна, наличие у него других опекаемых, занятие определённой должности либо определённой профессиональной деятельностью.

Если опекун принимал опеку - он должен составить опись имущества подопечного; с момента вступления опекуна в должность всё его имущество находилось в залоге у опекаемого (с классического периода).

Если опека назначалась над больным или несовершеннолетним, то опекун был обязан обеспечить воспитание подопечного и охрану его здоровья.

Во всех случаях опекун был обязан обеспечить сохранность имущества подопечного. Ему было запрещено распоряжаться этим имуществом, кроме малоценных скоропортящихся вещей, кроме некоторых случаев (с согласия опекунских магистратов при необходимой причине).

Кроме того, если появлялась возможность, опекун должен был увеличить имущество подопечного.

После окончания опеку опекун должен был предоставить отчёт опекаемому. Последний мог предъявить иск к опекуну о возмещении убытков; опекун мог предъявить иск о возмещении расходов, понесённых при осуществлении опеки.

Опека прекращалась:

· если прекратили существовать обстоятельства, ставшие основанием для установления опеки;

· со смертью опекуна или подопечного;

· при отказе опекуна о продолжении опекунских обязанностей по уважительным причинам;

· при отстранении опекуна от его обязанностей.

Понятие и виды исков.

Общее понятие «иск» римские юристы не выработали. Они рассматривали иск либо с процессуальной, либо с материальной точки зрения.

Процессуальный иск – действия лица, с которого начинается гражданский процесс.

Материальный иск – средство защиты нарушенных прав.

Классификация исков:

1.

Цивильные– основывались на нормах квиритского права.

Преторские –выработанные претором.

o Иск с фикцией: формулируя подобный иск, претор предлагал принять во внимание факты, которых на самом деле не существовало (будет, но не сейчас);

o Иск по аналогии – иск, который выработал претор на основании иска, существующего в цивильном праве;

o Иск доброй совести – многое на совести судьи.

2.

Вещные иски –иски, которые предъявляют в защиту права собственности и иных ограниченных вещных прав. При этом между истцом и ответчиком не должно существовать обязательственных отношений.

Личные иски– заявлялись, если между истцом и ответчиком существовали обязательственные отношения.

3.

Реиперсекуторные иски –о восстановлении в праве.

Штрафные иски –о взыскании штрафа.

Смешанные иски- и о восстановлении в праве, и о взыскании штрафа.

4.

Иски частные –может предъявить только лицо, чьё право нарушено.

Популярные иски –может предъявить любое заинтересованное лицо.

Эти иски – всегда штрафные, штраф взыскивается в пользу лица, которое предъявило иск.

К популярным искам относились:

· иск к хозяину опасного животного, если его не держат на привязи;

· иск к хозяину дома, из которого что-то вылито либо выброшено;

· иск к хозяину дома, если на доме что-то поставлено либо повешено таким образом, что это угрожает безопасности прохожего;

· иск к лицу, которое нарушает захоронение.

5.

Временные иски –их можно было заявить в суд только в течение определённого срока.

Постоянные иски –могли быть заявлены в любое время, срок неограничен (негаторный иск, к примеру).

Исковая давность.

Исковая давность –период времени, в течение которого лицо может защитить своё нарушенное право в принудительном порядке.

До 424 г. н.э. в римском праве понятия исковой давности не существовало. В суд можно было обратиться за защитой нарушенного права в любой момент, бессрочно, либо – в определённой ситуации – в течение законного срока. Сроки устанавливались для каждого конкретного иска, если законный срок заканчивался – предъявить иск было нельзя. Пример: если продавец продал вещь со скрытым недостатком – в течение 6 месяцев можно было предъявить иск.

В 424 г. для всех исков, не имевших законных сроков, император Феодосий ввёл срок исковой давности – 30 лет. В отличие от законных сроков, истечение срока исковой давности не лишало права гражданина обратиться в суд с иском. Кроме того, в отличие от законных сроков, срок исковой давности мог прерываться и приостанавливаться. Приостановление срока исковой давности возможно в следующих случаях:

· несовершеннолетия лица, которое может заявить иск;

· наличие фактических препятствий для предъявления иска (лицо уходит в военный поход);

· если существуют юридические препятствия для предъявления иска (Пример: сосед случайно использовал МОЙ материал для стройки; но по праву, пока существует постройка, иск предъявить запрещается).

Пока существуют названные обстоятельства – срок давности не течёт, прошедший период времени в срок исковой давности не встречается.

Перерыв в течении срока исковой давности возможен в двух случаях:

· течение срока исковой давности прерывается, если подаётся иск в суд;

· если должник каким-либо образом признал свой долг.

С момента прерывания исковая давность начинает течь с начала, срок до прерывания исковой давности во внимание не принимается.

После истечения срока исковой давности лицо может обратиться с иском, но в этом случае ответчик имел право заявить возражение на иск. В таком случае суд, рассмотрев иск, обязан был в иске отказать. С введением срока исковой давности в римском праве иске, на которых срок давности не распространяется, сохранились: негаторный, о возврате беглых рабов, о разделе права собственности и все иски, которые могло предъявить государство (государственная казна).

Движимые и недвижимые вещи.

Недвижимые вещи – вещи, которые нельзя передвинуть без изменения их назначения (земельный участок, посадки, строения).

Движимые вещи – вещи, которые можно передвинуть. Делились на самодвижущиеся (животные) и вещи, которые можно было передвинуть с помощью 3 лиц.

Делимые и неделимые вещи.

Неделимые вещи – вещи, которые невозможно разделить без изменения их назначения (домашнее животное).

Делимые – понятно (земельный участок).

Плодоприносящие вещи и плоды.

Плоды – вещи, возникающие в результате использования плодоприносящей вещи.

· Цивильные (доходы, арендная плата);

· Натуральные (урожай).

! Дети рабов не являются плодами.

Понятие и виды владения.

Владение определяется как фактическое господство лица над вещью. В римском праве владение и право собственности представляют собой две различные категории. Объектом владения выступали только материальные вещи, владение в отношении, например, прав называли квазивладением. Римляне различали юридически значимое и признанное владение как самостоятельное вещное право, имеющее особую преторскую защиту – possession, и простое держание – detentio.

Владение – фактическое обладание лица вещью, соединённое с намерением относиться к вещи, как к своей.

Фактическое обладание в древнем праве понималось как обладание физическое, в развитом праве – более широко: такое состояние, когда при нормальных условиях для лица обеспечена возможность длительного беспрепятственного проявления господства над вещью. Например, дикие животные остаются в нашем владении до тех пор, пока не отпущены на волю; домашнее не выходит из владения, пока сохраняет привычку возвращаться обратно, даже уходя со двора.

Безумный и малолетний без одобрения опекуна владеть не могут, так как у них отсутствует намерение обладать. Владение могло быть приобретено через подвластных или рабов.

Виды владения.

Цивильное владение, или титульное, - имело правовое основание. Ему противопоставляется беститульное, или естественное. Цивильное владение известно с Законов 12 Таблиц, в котором предусмотрена возможность приобретения вещи в собственность по давности владения. С I в. до н.э. такой владелец управомочен и на вещный петиторный Публицианов иск. В качестве естественного владения рассматривается владение арендатора, ссудопринимателя и т.п., т.е. держание – владение вещью на чужое имя.

Законное и незаконное. Законным является владение собственника. В случае фактического невладения он имел право вернуть вещь в законное владение. Незаконное владение – владеет несобственник.

Добросовестное и недобросовестное. Подкатегории незаконного. Добросовестный владелец не знал и не должен был знать, что не имеет права владеть вещью. Основания добросовестности: захват брошенного участка италийской земли, собственник которого неизвестен или почему-то отсутствует; приобретение вещи без предписанных правом формальностей; материальный порок вещи (не знал, что приобретает у несобственника).
Недобросовестный владелец знал или должен был знать о незаконности владения. Это: вор или приобретший из рук вора.

Производное владение. В ряде случаев римское право давало интердиктную защиту держателям: кредитору по реальному залогу; секвестру; наследственному арендатору общественного поля; прекарное владение.

Приобретение владения.

Для приобретения владения нужно фактическое обладание вещью и намерение относится к ней, как к своей.

Способы приобретения владения:

· Оккупация;

· Самовольный захват;

· Традиция;

· Через 3 лиц.

Оккупация – окончательное завладение вещью, обеспечивающее фактическое господство: обычное положение владельца вещи в соответствии с её назначением. С помощью захвата овладевали только ничьими вещами.

Приобретение через других лиц: либо через свободных, либо нет. Несвободные: подвластные, рабы. Свободные: управляющий, прокуратор, опекун.

Самовольный захватчик чужого владения в отсутствие и без ведома владельца приобретал во владение только если прежний владелец, узнав о захвате, не оспаривал его. Наличие на участке подвластных прежнего владельца исключало возможность самовольного захвата.

Традиция – простая передача владения. Кроме материальной передачи вещи могла быть абстрактная (3 вида):

Символическая передача – передача символов (ключи от склада, смена охраны, клеймение брёвен, скота, передача документов на рабов).

Передача длинной рукой – для передачи недвижимости. Для её осуществления прежний владелец должен был на глазах у нового покинуть недвижимость, а новый – осмотреть её либо с самой высокой точки на местности либо путём простого обхода.

Передача короткой рукой – применяется, когда держатель с согласия прежнего владельца сам становится владельцем (наниматель выкупает вещь у наймодателя). Материального акта передачи владения не происходило. Также был ещё вариант установления владения только волей собственника: когда собственник, продав вещь, оставляет у себя её, например, на праве аренды. Покупатель становится новым владельцем, хотя материального акта передачи вещи не было.

Прекращение владения.

Основания: смерть владельца, гибель вещи, вывод её из оборота, утрата господства над вещью (по договору, через иск). Если представитель утрачивал владение вещью, которой он владел для хозяина, хозяин утрачивал владения, если не мог воздействовать на вещь. Утрата господства над вещью могла происходить либо по правовому основанию (договоры мены, дарения, купли-продажи, завещания), либо путём изъятия её из незаконного владения.

Забытое, потерянное, домашние животные (блуждающие где-то) – не влекли утрату владения, т.к. или сами вернутся, или могут быть устранены розыском.

Защита владения.

Вещное право владения характеризуется особой владельческой защитой. Особенности: осуществлялась не в форме судебного разбирательства, а посредство преторских интердиктов, т.е. административным путём. Владельческая защита называлась посессорной в противовес исковой (петиторной).

Посессорная защита не решала вопрос о праве, а только только ответчала на вопросы, кто владел и кто нарушил. На право нельзя было и ссылаться. Посессорная защита имела предварительный характер, т.к. даже выигравший её владелец мог впоследствии проиграть собственнику вещи, заявившему петиторный виндикационный иск.

Интердикты:

· На удержание владения;

· О возврате владения;

· Об установлении владения.

Интердикты об удержании владения были двух видов: движимого и недвижимого имущества. При Юстиниане они были приравнены и интердикт о защите движ.имущества утратил значение. Эти индердикты содержали возражение о порочном владении. Защиту выигрывал правильный владелец, кто не имел порок, не захватил вещь силой, тайно или прекарно. Если пороки имелись в отношении третьих лиц – они не учитывались. Оба интердикта – двойные, т.е. присуждение владения могло быть в пользу любой стороны, в т.ч. не начавшей процесс. Истца и ответчика нет, т.к. каждая сторона могла оказаться в роли ответчика.

Интердикты о возврате владения были также двух видов: unde vi и de precario. Unde vi давался владельцу недвижимости, лишенному владения силой. Законный владелец, отбивший участок силой у незаконного, должен был восстановить владение и ему, несмотря на пороки. При Юстиниане этот интердикт был распространён и на случай самовольного захвата недвижимости. De precario давался лицу, предоставившему другому лицу вещь в прекарное пользование (бесплатное, до востребования), если лицо не возвращало вещь.

Интердикт для приобретения владения. Не относится собственно к защите владения, позволял новому добросовестному владельцу отстранить прежнего об обладания вещью

Публицианов иск.

Введён Публицианом ок.70 г. до н.э. для защиты добросовестного владельца претором. Иск давал владельцу право требовать возврата вещи, владение которой он утратил, как если бы владел её по цивильному праву благодаря приобретательной давности. Это был вещный иск с фикцией: предполагалось, что давность уже истекла, хотя на самом деле нет. Выигравший иск добросовестный владелец становился квиритским собственником, если его владение отвечало всем требованиям, необходимым для приобретения вещи в собственность по давности (кроме самого срока).

21. Право собственности: понятие, содержание, виды.

Право собственности –наиболее полное и абсолютное господство лица над вещью. Любой собственник имел право владеть вещью, пользоваться вещью и распоряжаться вещью. Эти три правомочия составляют содержание права собственности. С самого начала право собственности было ограничено определёнными законными пределами. Эти пределы устанавливались либо в интересах государства/общества, либо в интересах других собственников. Все ограничения права собственности делились на две группы: положительные и отрицательные. Есть устанавливались положительные ограничения – это означало, что собственник должен терпеть действия третьего лица по отношению к своей вещи. Отрицательные ограничения означали, что собственник должен воздерживаться от совершения определённых действий в отношении своей вещи. Кроме того, существовало общий предел-ограничение права собственности: собственник не имел права осуществлять свои правомочия с целью навредить другим лицам. Умышленное использование прав собственности во вред другому называется шикана. Право собственности в римском частном праве подразделялось на индивидуальное право собственности право общей собственности. Право индивидуальной собственности возникало, когда у вещи один собственник; общей собственности – когда у вещи несколько собственников. Право общей собственности возникало по соглашению между собственниками. Право общей собственности могло возникнуть случайно (например, в результате находки клада). При возникновении права общей собственности между собственниками возникают внутренние отношения по поводу пользования и распоряжения общей вещью. Пользоваться ей могут все собственники, правила пользования устанавливались по соглашению собственников. В том случае, если собственники не могут прийти к соглашению о порядке пользования вещью – порядок мог установить суд. Распоряжаться общей вещью можно было только согласия всех собственников.

Общая собственность имела долевой характер.В любой момент собственник может потребовать выдела своей доли. Если это возможно – доля выделяется в натуральной форме. Если в натуральной форме долю выделить невозможно – собственник может потребовать денежную компенсацию.

Также выделялась историческая классификация права собственности. В ней выделяют: право квиритской собственности; право собственности перегринов; бонитарную собственность; провинциальная собственность.

Квиритская собственность:

· Субъектом квиритской собственности могли быть только римские граждане à право собственности перегринов для защиты нарушенных прав иностранцев («допустим, что … - римский гражданин, т.е. его права должны соблюдаться»).

· Объектами могли быть любые движимые вещи в обороте и недвижимые вещи, расположенные на территории Рима à завоевания à провинциальная собственность. Провинциальные собственники платили налоги на недвижимость.

· Если право собственности на вещь возникало не впервые, переходило от другого собственника, то этот переход права собственности на манципируемые вещи происходил только с соблюдением торжественных обрядов: манципации (mancipatio) и мнимого судебного процесса (in jure cessio). С развитием торгового оборота данные обряды стали нарушаться из-за сложности процедуры à по цивильному праву собственником остаётся «старый собственник» à бонитарная собственность: право собственности на манципируемую вещь, которая была получена новым собственником с нарушением торжественных обрядов.

Приобретательная давность.

Это период времени, по истечении которого лицо становится собственником определённой вещи. Данный институт появляется в римском праве уже в Законах XII Таблиц. В результате приобретательной давности по Законам 12 таблиц можно было стать квиритским собственником. Для этого нужно было: владеть движимой вещью в течение года, недвижимой вещью – в течение 3 лет. Институтом не пользовались иностранцы, он не распространялся на определённые объекты, которые не могли быть объектами квиритской собственности (ex: участки в провинциях). Для иностранцев и для приобретения права собственности на землю в провинциях преторы выработали специальный институт приобретательной давности. Для этого нужно было провладеть движимой вещью 1 год, недвижимой – 10 или 20 лет. При Юстиниане эти два вида приобретательной давности были объединены в один институт, получивший название обычная, или ординарная давность.

Для того, чтобы стать собственником в результате обычной давности, необходимо было:

1) Владеть определённой вещью. Владение – фактическое господство лица над вещью с намерением относиться к такой вещи, как к своей собственной. Владение должно быть открытым и непрерывным.

2) Владение должно быть добросовестным. Добросовестность означает, что в момент приобретения вещи лицо не знало и не должно было знать, что не является собственником.

3) Должен пройти определённый законом срок. По Законодательству Юстиниана: для движимых вещей – 3 года, для недвижимых – 10 или 20 лет.

4) Должно существовать правовое основание владения вещью. К правовому основанию относятся: договор купли-продажи, договор мены, договор дарения и наследование.

5) Вещи должна быть пригодна к давности. Вещи, которые не пригодны к приобретению по давности, делятся на две группы:

a) Вещи, не пригодные к давности из-за способа их приобретения: краденые вещи и вещи, отнятые силой.

b) Вещь не пригодна к давности из-за личности её законного собственника. Таким образом, по давности не могут быть приобретены вещи, принадлежащие государству, императору, благотворительным учреждениям, недееспособным, несовершеннолетним и военнослужащим.

Юстиниан также ввёл своим законодательством чрезвычайную, или экстраординарную давность. По сравнению с обычной давностью при чрезвычайно давности не требовалось наличие правового основания владения, но вещью нужно было владеть в течение 40 лет.

Защита права собственности.

Право собственности могло защищаться в двух формах: путём обращения к претору либо к судье, путём самозащиты.

Способами защиты права собственности в римском праве являются иски: личные и вещные.

К вещным искам относили виндикационный и негаторный иски.

Виндикационный иск – иск о возврате вещи.

Негаторный иск. Такой иск предъявляется, когда вещь остаётся во владении собственника, но третье лицо препятствует собственнику осуществлять его права.

Виндикационный иск.

Истец – собственник вещи, у которого вещь утрачена. Ответчик – лицо, у которого в данный момент вещь фактически находится. Предметом виндикационного иска является только индивидуально определённая вещь. Предъявив иск, собственник должен доказать своё право собственности – для этого он должен сослаться на какой-то определённый способ приобретения права собственности. Если истец не первый собственник вещи – он должен доказать право собственности всех предыдущих собственников. Если собственник докажет своё право собственности на вещь – ответчик обязан по решению суда вернуть её обратно. Кроме самой вещи, ответчик должен вернуть истцу доходы и плоды, которые получил от вещи. Размер возвращаемых плодов и доходов зависел от того, является ли ответчик добросовестным либо недобросовестным владельцем вещи.

Если ответчик – добросовестный владелец, т.е. не знал и не должен был знать, что владеет вещью незаконно, то он возвращал собственнику те плоды и доходы, которые он получит после предъявления иска; плоды и доходы, полученные до предъявления иска, по общему правилу не возвращаются, но если они сохранились в натуральной форме – их нужно будет вернуть.

Если ответчик – недобросовестный владелец (знал либо должен был знать, что владеет вещью незаконно), то он возвращает собственнику все плоды и доходы, которые он получил за весь период нахождения вещи у него (либо в натуральной форме, либо в виде денежной компенсации). Если вещи был причинён ущерб: она повреждена, испорчена, сильно использована – ответчик должен также компенсировать убытки собственнику.

Если ответчик добросовестный – он возмещал те убытки, которые были причинены вещи после предъявления иска (причём только за убытки, причинённые вещи по его вине). Недобросовестный владелец возмещает любые убытки, причинённые вещи, пока эта вещь находилась у него. После предъявления иска такой ответчик отвечает и за случайную гибель либо повреждение вещи.

При рассмотрении виндикационного иска ответчик мог заявить встречное требование к истцу о возмещении расходов, которые он понёс на содержание вещи. Расходы, которые подлежали возмещению, делились на 3 группы:

1) расходы необходимые;

2) расходы полезные;

3) расходы для удовольствия.

Добросовестному владельцу-ответчику в денежном выражении компенсировались необходимые и полезные расходы. Расходы для удовольствия добросовестный владелец мог отделить от главной вещи и забрать в натуральном виде.

Недобросовестный владелец-ответчик мог потребовать компенсации в денежной форме необходимых расходов (еды для раба), мог отделить и забрать в натуральной форме (если возможно) полезные расходы; расходы для удовольствия не компенсировались, передаваясь собственнику вещи безвозмездно. Если ответчиком является вор – ему расходы не компенсировались.

Пока собственник расходы не выплачивал, ответчик имел право удерживать вещь у себя.

Негаторный иск.

Его также предъявлял собственник, которому третьи лица мешали осуществлять его право собственности. Соответственно, ответчик – любое третье лицо, которое ограничивает собственника в его правах. При негаторном иске главным было действие ответчика, доказывающего, что он правомерно ограничивает право собственности.

Если в суде будет установлен факт нарушения права собственности – в этом случае ответчик должен прекратить незаконное действие и должен возместить собственнику убытки, которые он причинил своими незаконными действиями.

В отличие от виндикационного иска, негаторный не имел срока исковой давности и мог быть предъявлен в любой момент, пока существует нарушение права собственности.

Эмфитевзис и суперфиций.

Эмфитевзис– пожизненное наследуемое владение и пользование чужим земельным участком. Изначально он рассматривался как аренда земельного участка, арендодателем было либо государство, либо муниципальные учреждения, либо церковь. Неудобство эмфитевзиса было в том, что арендаторы часто менялись, а для защиты прав нужно было идти к собственнику, самостоятельной защиты прав не было. Поэтому при Юстиниане эмфитевзис стал рассматриваться как вещное право. Устанавливался эмфитевзис по договору с собственником земли, по решению суда, по завещанию и в силу давности (заинтересованное лицо должно было открыто непрерывно владеть земельным участком в течение 30 либо 40 лет – для земель церкви).

Эмфитевтор имел право использовать земельный участок по своему усмотрению, в том числе мог менять назначение земельного участка. Эмфитевтор не имел права на недра земельного участка, но имел право, как и собственник, устанавливать сервитуты на земельном участке, мог закладывать земельный участок и продавать земельный участок (продавалось право эмфитевзиса). При продаже земельного участка нужно было поставить в известность об этом собственника земельного участка, собственник мог выкупить данное право. В том случае, если земельный участок продавался третьему лицу – собственник имел 2% от цены сделки. Эмфитевтор также мог подарить земельный участок вместе с правом эмфитевзиса, собственника ставили в известность, собственнику выплачивалось 2% от той арендной платы, которую платил пользователь.

Обязанности эмфитевтора:

· поддерживать земельный участок в надлежащем состоянии, не ухудшать его;

· вносить в государственную казну все налоги за земельный участок;

· платить собственнику плату за пользование землёй.

При нарушении права эмфитевзиса пользователь мог предъявить точно такой же иск, как и собственник: виндикационный и негаторный по аналогии.

Эмфитевзис прекращался:

· по соглашению сторон;

· в результате гибели земельного участка (в т.ч. юридическая «гибель» - вывод из оборота);

· в случае смерти эмфитевтора, если у него не было наследников;

· в наказание эмфитевтора: если он ухудшил земельный участок; продавая земельный участок, не предупредил собственника об этом; если в течение 2 лет не платит налоги; если в течение 2 или 3 лет не вносит плату за пользование.

Суперфиций.

Суперфиций – право пользования постройкой на чужом земельном участке. Данное право также бессрочное, наследуемое и возмездное.

Суперфиций устанавливался:

· на основании договора, по которому уже имеющееся здание либо строение передавалось в пользование – возникал автоматически;

· на основании договора, по которому лицу предоставляется земельный участок для строительства.

Суперфициар имел те же самые права и обязанности, что и эмфитевтор, единственное отличие заключалось в том, что при продаже здания не нужно было информировать об том собственника и выплачивать ему определённый процент.

Залог: понятие, виды.

Залог – ограниченное вещное право по сути, с другой стороны это способ обеспечения исполнения обязательств.

Залог – это право, которое предоставляет возможность залогодержателю при определённых условиях распорядиться чужой вещью.

Субъектами залоговых правоотношений были залогодержатель и залогодатель. Как самостоятельное правоотношение оно не возникает, а только как вытекающее из обязательства.

Залогодержателем всегда является кредитор по основному обязательству. Залогодателем является должник по основному обязательству либо любое третье лицо.

Предметом залога в римском праве могли быть только материальные вещи.

С развитием римского право появлялись разные виды залогов:

1) первый по времени – фидуция. В данном случае залог устанавливался по соглашению между кредитором и должником. С момента заключения договора о залоге вещь переходила в собственность кредитора. Если должник обязательства перед кредитором исполнял должным образом – кредитор должен был вернуть вещь должнику обратно. Тем не менее, он мог её и не возвращать, являясь собственником;

2) на смену фидуция приходит ручной заклад . Устанавливался только по соглашению сторон, с момента заключения договора заложенная вещь переходила во владение кредитора. Кредитор не пользуется вещью, храня её до исполнения обязательств. Но исходя из характера вещи, можно было предусмотреть в договоре, что кредитор имеет право по

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...